argumente juridice. interpret area legilor

8
Principiile si metodologia dreptului TEMA NR.2 PRINCIPIILE DREPTULUI. DREPTUL CA ŞTIINŢĂ. METODOLOGIA STUDIERII ŞTIINŢIFICE A DREPTULUI Autor: PETRU SCHIOPU Principiile dreptului sunt idei generale, călăuzitoare, sau recomandări directoare ale conţinutului normelor juridice şi care stau la baza sistemului de drept al fiecărei ţări. Principiile dreptului sunt norme juridice de cea mai mare generalitate. Cuvântul principiu îşi are originea în cuvântul latinesc principium care înseamnă început de plan ideal, o sursă şi o cauză a acţiunii. Principiile dreptului au forţa şi semnificaţia unor norme juridice generale, formulate expres în textul actelor normative, fundamentate pe valorile sociale pe care le promovează. Egalitatea şi libertatea sunt concepte juridice care devin principii de drept şi apoi norme juridice. Originea şi importanţa principiilor generale ale dreptului Studierea originii principiilor dreptului a fost o preocupare permanentă a şcolilor şi curentelor de gândire juridică. În Antichitate, principiile dreptului erau considerate, la majoritatea popoarelor, a fi de origine divină şi veşnice. Şcoala dreptului natural susţine că principiile de drept îşi au originea în raţiunea umană. Adepţii şcolii istorice a dreptului consideră principiile dreptului ca fiind produse ale conştiinţei colective a poporului. În concepţia modernă, principiile dreptului îşi au originea în conştiinţa umană dar şi în sistemul social. Sub aspect practic, dreptul nu poate fi conceput în afara principiilor sale, prin faptul că ele orientează activitatea legiuitorului. Sub aspect teoretic, principiile de drept exprimă relaţiile directe dintre concepţiile politice şi cele juridice precum şi unitatea dintre suprastructura politică şi cea juridică. Clasificarea principiilor fundamentale ale dreptului După conţinutul lor, principiile se clasifică în : - Principii cu caracter filosofic, politic, social (ex.: principiul separării puterilor în stat, pluralismul politic, etc.); - Principii cu caracter juridic (ex.: principiul legalităţii, principiul autorităţii lucrului judecat, principiul că legea specială derogă de la legea generală lex speciali derogant generalibus, lex generali non derogant specialibus- legea generală nu derogă de la legea specială.); După gradul ierarhizării, se poate realiza următoarea clasificare: - Principiile generale sau funadamentale- sunt, de regulă, înscrise în Constituţie şi au forţă juridică superioară (ex.: drepturile omului, separarea puterilor în stat, etc). - Principiile proprii unor ramuri de drept -sunt înscrise, de regulă, în coduri sau alte legi (ex.: principiile dreptului penal, civil, familiei, comercial, etc.).

Upload: lc

Post on 23-Jun-2015

161 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Argumente Juridice. Interpret Area Legilor

Principiile si metodologia dreptului

TEMA NR.2 PRINCIPIILE DREPTULUI.

DREPTUL CA ŞTIINŢĂ. METODOLOGIA STUDIERII ŞTIINŢIFICE A DREPTULUI 

Autor:PETRU SCHIOPU

   Principiile dreptului sunt idei generale, călăuzitoare, sau recomandări directoare ale conţinutului normelor juridice şi care stau la baza sistemului de drept al fiecărei ţări.    Principiile dreptului sunt norme juridice de cea mai mare generalitate.    Cuvântul principiu îşi are originea în cuvântul latinesc principium care înseamnă început de plan ideal, o sursă şi o cauză a acţiunii.    Principiile dreptului au forţa şi semnificaţia unor norme juridice generale, formulate expres în textul actelor normative, fundamentate pe valorile sociale pe care le promovează.    Egalitatea şi libertatea sunt concepte juridice care devin principii de drept şi apoi norme juridice.

Originea şi importanţa principiilor generale ale dreptului 

   Studierea originii principiilor dreptului a fost o preocupare permanentă a şcolilor şi curentelor de gândire juridică.    În Antichitate, principiile dreptului erau considerate, la majoritatea popoarelor, a fi de origine divină şi veşnice.    Şcoala dreptului natural susţine că principiile de drept îşi au originea în raţiunea umană.    Adepţii şcolii istorice a dreptului consideră principiile dreptului ca fiind produse ale conştiinţei colective a poporului.    În concepţia modernă, principiile dreptului îşi au originea în conştiinţa umană dar şi în sistemul social.    Sub aspect practic, dreptul nu poate fi conceput în afara principiilor sale, prin faptul că ele orientează activitatea legiuitorului.    Sub aspect teoretic, principiile de drept exprimă relaţiile directe dintre concepţiile politice şi cele juridice precum şi unitatea dintre suprastructura politică şi cea juridică.

Clasificarea principiilor fundamentale ale dreptului

   După conţinutul lor, principiile se clasifică în :      - Principii cu caracter filosofic, politic, social (ex.: principiul separării puterilor în stat, pluralismul politic, etc.);      - Principii cu caracter juridic (ex.: principiul legalităţii, principiul autorităţii lucrului judecat, principiul că legea specială derogă de la legea generală lex speciali derogant generalibus, lex generali non derogant specialibus- legea generală nu derogă de la legea specială.);    După gradul ierarhizării, se poate realiza următoarea clasificare:      - Principiile generale sau funadamentale- sunt, de regulă, înscrise în Constituţie şi au forţă juridică superioară (ex.: drepturile omului, separarea puterilor în stat, etc).      - Principiile proprii unor ramuri de drept -sunt înscrise, de regulă, în coduri sau alte legi (ex.: principiile dreptului penal, civil, familiei, comercial, etc.).      - Principiile  dreptului internaţional -  sunt cele care stau la baza relaţiilor dintre state (ex.: principiul bunei vecinătăţi, principiul reciprocităţii, etc.).

Prezentarea principiilor fundamentale ale dreptului

   Principiul asigurării bazelor legale de funcţionare a statului de drept    Principalele caracteristici ale statului de drept sunt reprezentate de cucerirea puterii pe bază legală şi exercitarea ei în conformitate cu cerinţele legalităţii şi separaţia celor trei puteri (autorităţi): legislativă, executivă şi judecătorească. Acţiunea acestui principiu constituie premisa existenţei statului de drept.    Principiul libertăţii şi egalităţii      Hegel: ,,Ideea dreptului este libertatea ; ea este substanţa şi determinarea dreptului, iar sistemul dreptului este domeniul libertăţii înfăptuite.      Libertatea şi egalitatea  sunt fundamente ale vieţii sociale. Egalitatea există numai între oameni liberi, iar libertatea este posibilă numai între oameni egali din punct de vedere juridic.      Libertatea omului rezultă din constituţii şi din documentele internaţionale cu privire la drepturile omului.

Page 2: Argumente Juridice. Interpret Area Legilor

     Principiul responsabilităţii    Responsabilitatea este fenomenul social care exprimă angajarea individului în procesul integrării sociale, asumarea răspunderii faţă de rezultatul acţiunii sale. Responsabilitatea este o prezenţă a voinţei libere, a personalităţii.    Principiul echităţii şi justiţiei este principiul fundamental al dreptului ce exprimă ordinea, echilibrul şi egalitatea.    Principiul echităţii se înfăptuieşte atât în activitatea de elaborare, cât şi în cea de aplicare a dreptului.    Justiţia este starea generală şi ideală a societăţii ce se realizează prin asigurarea ordinii juridice şi satisfacerea intereselor legitime ale indivizilor.

Principiile de bază ale diferitelor ramuri de drept

   I. Principiile dreptului procesual civil    Principiul legalităţii    Procesul civil se desfăşoară potrivit reglementărilor legale, în toate fazele şi etapele pe care acesta le parcurge.    Acest principiu se realizează prin două laturi specifice, legalitatea instanţei şi independenţa judecătorilor, şi  supunerea    acestora numai legii.    Principiul aflării adevărului    Potrivit art. 129 alin 5 din Codul de procedură civilă, judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.    Principiul dreptului la apărare    Acest principiu este garantat prin Constituţie, art. 24 alin. 1 şi 2, în sensul că dreptul la apărare este garantat, iar în tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu; art. 7 din Legea 92/1992 pentru organizarea judecătorească dispune că în tot cursul procesului părţile au dreptul să fie reprezentate sau, după caz, asistate de apărător.    Principiul publicităţii este consacrat de art. 126 din Constituţie care prevede: şedinţele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege. Prevederi asemănătoare sunt stabilite şi prin Legea 92/1992, Legea de organizare judecătorească, unde, la art. 5, este prevăzut că: şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege, precum şi la art. 21 alin 1 din Codul de procedură civilă, care prevede că în vederea asigurării publicităţii, şedinţele se ţin, de regulă, la sediul instanţei, în zilele şi orele stabilite din timp, iar pentru fiecare şedinţă se întocmeşte o listă cu procesele care se judecă în acea zi, şi care se afişează cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei.    Principiul oralităţii este consacrat de Codul de procedură civilă, art. 127: pricinile se dezbat verbal, dacă legea nu dispune altfel.    Principiul rolului activ al judecătorului.    Potrivit prevederilor art. 129 din Codul de procedură civilă Părţile au îndatorirea ca, în condiţiile legii, să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului, iar judecătorul conduce desfăşurarea acestuia, veghează la respectarea dispoziţiilor legale şi are puterea de a fixa termenele şi de a ordona măsurile necesare judecării cererii    Principiul disponibilităţii    Spre deosebire de procesul penal, care este guvernat de principiul oficialităţii (organele judiciare având competenţa de a porni din oficiu mecanismul procesului), procesul civil este caracterizat de dreptul părţilor de a dispune de obiectul procesului şi de mijloacele procesuale acordate de lege.    Principiul contradictorialităţii    În toate fazele sale, procesul civil, cu excepţia procedurii necontencioase, este contradictoriu deoarece presupune două părţi cu interese contrarii, rolul procesului fiind acela de a pune capăt unei asemenea stări conflictuale şi de a stabili adevărul.    Principiul nemijlocirii    Acest principiu constă în obligaţia instanţelor de a cerceta direct şi nemijlocit toate elementele care servesc la lămurirea împrejurărilor cauzei.    Principiul continuităţii    Judecarea pricinii trebuie să se facă de la început şi până la sfârşit de acelaşi complet de judecată, într-o singură şedinţă, care se încheie prin deliberarea judecătorilor şi pronunţarea hotărârii.   II. Principiile fundamentale ale dreptului civil şi instituţiilor dreptului civil    1. Principiul proprietăţii    Proprietatea este considerată ca fiind principalul drept real al persoanei. Dreptul de proprietate este consacrat în legislaţia română astfel:      a. Constituţia României, art. 41 şi art. 135, în sensul că dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate, iar proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii

Page 3: Argumente Juridice. Interpret Area Legilor

se prezumă; proprietatea privată este, în condiţiile legii, inviolabilă; proprietatea este publică şi privată; proprietatea aparţine statului şi unităţilor administrativ teritoriale.      b. Normele dreptului civil reglementează conţinutul şi exerciţiul dreptului de proprietate, posesia, folosinţa, dispoziţia (usus, fructus, abusus sau jus possidendi, jus utendi, jus fruendi, jus abutendi), formele dreptului de proprietate (proprietatea publică şi proprietatea privată), modurile de dobândire şi stingere, mijloacele specifice de ocrotire.    2. Principiul egalităţii în faţa legii civile    Sexul, rasa, naţionalitatea, religia, gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra capacităţii (Decretul 31/1954, art. 4 alin. 2); la stabilirea unui raport juridic civil, părţile sunt egale în faţa legii.    3. Principiul îmbinării intereselor individuale cu cele generale     Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute  în scopul de a se satisface interesele personale, materiale şi culturale, în acord cu interesul obştesc, potrivit legii şi regulilor de convieţuire (Decretul 31/1954 art. 1 alin. 1).    Persoana juridică este acel colectiv de oameni care are o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu afectat realizării unui anume scop, în acord cu interesul obştesc. (Decretul 31/1954 art. 26 lit. e ).    Drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit cu scopul lor economic şi social. (Decretul, 31/1954 art. 3 alin. 2 ).    4. Principiul ocrotirii (garantării) drepturilor subiective civile. Ex.: prin Constituţia României la art. 15 alin. 1 se arată că cetăţenii beneficuiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi au obligaţiile prevăzute de aceasta. Ocrotirea (garantarea) drepturilor subiective civile se referă atât la sfera propriu-zisă a drepturilor, cât şi la titularii lor.     5. Principiul consensualismului în ceea ce priveşte formarea actelor juridice civil. Ex.: art. 942 din Codul civil ,,Contractul este acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic.    6. Principiul forţei obligatorii (pacta sunt servanda). Ex.: art. 969 din Codul civil ,,Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.    7. Principiul irevocabilităţii. Convenţiile legal făcute se pot revoca numai prin consimţământul mutual al părţilor care le-au încheiat sau din cauzele autorizate de lege.    8. Principiul relativităţii (res inter alios acta, alis neque nocere, neque prodese potest). Ex.: în cazul  unei convenţii încheiată legal, drepturile şi obligaţiile corelative ce rezultă din acea convenţie angajează numai părţile ce au încheiat-o, iar efectele juridice, de regulă nu pot să afecteze pe terţi.    9. Principiul ocrotirii bunei credinţe. Convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă. Buna credinţă se prezumă. Partea care invocă reaua-credinţă trebuie să o probeze.    10. Principiul proximităţii gradului de rudenie, ca principiu specific a devoluţiunii succesorale legale.   III. Principiile fundamentale ale dreptului penal      1. Principiul prezumţiei de nevinovăţie pe toată durata desfăşurării acţiunii penale;      2. Principiul prevederii de legea penală ca infracţiune faptei săvârşite prin acţiune ori prin omisiune;      3. Principiul existenţei pericolului social a faptei prevăzute de legea penală ca infracţiune;      4. Principiul existenţei vinovăţiei în săvârşirea faptei care prezintă pericol social şi care este prevăzută de legea penală ca fiind infracţiune;      5. Principiul exercitării răspunderii juridice penale exclusiv asupra persoanelor fizice.      6. Principiul asigurării apărării pe toată durata desfăşurării acţiunii penale.    IV. Principiile fundamentale ale dreptului administrativ      1. Principiul legalităţii care constă în faptul că administraţia publică trebuie să se întemeieze pe lege, să se conformeze acesteia şi să manifeste iniţiativă pentru a asigura aplicarea legii.      2. Principiul permanenţei şi continuităţii care constă în faptul că administraţia publică trebuie să asigure permanenţa în menţinerea echilibrelor sociale, să asigure stabilitatea în societate chiar şi în conjunctura fluctuaţiilor din domeniul politicului.      3. Principiul subsidiarităţii constă în aceea că exercitarea responsabilităţilor publice trebuie să revină de preferinţă, autorităţilor cele mai apropiate de cetăţeni.   V. Principiile fundamentale ale dreptului constituţional     1. Principiul separaţiei puterilor în stat (legislativă, executivă şi judecătorească);      2. Principiul supremaţiei Constituţiei şi legilor constituţionale faţă de celelalte norme juridice;      3. Principiul garantării prin Constituţie a principalelor drepturi, libertăţi şi obligaţii ale cetăţenilor;     4. Principiul consacrării prin Constituţie a pluralismului politic precum  şi a guvernării democratice;      5. Principiul asigurării controlului constituţionalităţii legilor.

Dreptul ca ştiinţă

   Dreptul ca ştiinţă sau ştiinţa dreptului cercetează aspectele fundamentale ale realităţii juridice, cum ar fi:      apariţia, existenţa şi dezvoltarea statului şi dreptului;      apariţia, evoluţia în timp şi în spaţiu a instituţiilor politice şi juridice;

Page 4: Argumente Juridice. Interpret Area Legilor

     legăturile dreptului cu celelalte componente ale sistemului social;      legăturile dintre sistemul dreptului şi sistemul economic;      drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.    Ştiinţele juridice se divid în ştiinţe juridice istorice, ştiinţe juridice de ramură, ştiinţe juridice ajutătoare şi teoria generală a dreptului.    1. Ştiinţele juridice istorice au ca obiect studiul istoric al dreptului şi se clasifică în următoarele subdiviziuni:      a. ştiinţe juridice care studiază istoria dreptului dintr-o ţară (ex. Istoria dreptului din România);      b. ştiinţe juridice care studiază istoria dreptului în general (ex. Istoria generală a dreptului);      c. ştiinţe juridice care studiază evoluţia istorică a diferitelor idei, curente, teorii sau şcoli de drept (ex. Şcoala istorică a dreptului, Pozitivismul juridic, Istoria doctrinelor juridice);      d. ştiinţe juridice care studiază istoria unor instituţii sau ramuri de drept (ex. Istoria dreptului penal, Istoria dreptului de proprietate, etc.). Importanţa ştiinţelor juridice constă în faptul că evidenţiază existenţa legităţilor în fenomenul apariţiei, evoluţiei şi dezvoltării unor forme de  drept şi întreţin ideea de progres juridic.    2. Ştiinţele juridice de ramură sunt rezultate din dezvoltarea şi extinderea reglementărilor juridice în cele mai diverse domenii ale vieţii sociale. Fiecare ştiinţă juridică de ramură studiază normele juridice ce aparţin ramurii de drept corespunzătoare, în strânsă legătură cu relaţiile sociale ale ramurii respective.  (ex. ştiinţele dreptului penal studiază normele juridice ce aparţin dreptului penal; ştiinţele dreptului constituţional studiază normele juridice ce aparţin dreptului constituţional, etc.)    3. Ştiinţele juridice ajutătoare nu fac parte din sistemul propriu-zis al ştiinţelor juridice, dar sunt, uneori, indispensabile cunoaşterii fenomenelor juridice, elaborării, interpretării şi aplicării corecte a normelor juridice. (ex. criminalistica, criminologia, medicina legală, medicina legală veterinară, psihologia judiciară, contabilitatea, topo-geodezia, etc.);    4. Teoria generală a dreptului este ştiinţa juridică ce studiază structurile, funcţiile şi mecanismele sistemelor de drept, cercetează conceptele, categoriile, principiile, şi noţiunile de  bază ale dreptului.

Metodologia studierii ştiinţifice a dreptului 

   Cuvântul metodă îşi are originea în limba greacă, în cuvântul methodas, care înseamnă cale, drum, mod de expunere, mod de urmat.    Metodologia este ansamblul operaţiunilor intelectuale ce constau în aplicarea principiilor, metodelor, procedeelor tehnice cu ajutorul cărora se studiază dreptul în întreaga sa complexitate.    Teoria generală a dreptului utilizează următoarele metode concrete de cercetare:      -  metoda logică;      - metoda istorică;      - metoda teleologică;      - metoda cantitativă;      - metoda comparativă;      - metoda prospectivă.

Metoda logică 

   Metoda logică are în cuprinsul său totalitatea procedurilor şi operaţiunilor logice cu ajutorul cărora se poate cunoaşte structura şi dinamica raporturilor necesare între diferitele compartimente ale sistemului juridic dintr-o societate.    Metoda logică presupune folosirea legilor logicii formale în stabilirea sensului şi înţelesului normelor juridice şi constă în utilizarea de raţionamente şi argumente logice în studiul şi interpretarea normelor juridice.    În doctrină şi în practică sunt evidente trei reguli de studiu şi interpretare logică:      - Excepţia este de strictă interpretare şi aplicare a normei juridice (exceptio est strictissimae interpretation). Ex.: art.142 din Codul familiei: Cel care nu are discernământ pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei mintale ori debilităţii mintale, va fi pus sub interdicţie. Pot fi puşi sub interdicţie şi minorii.      - În aplicarea acestei metode se va ţine seama de raportul  dintre norma juridică generală (regula) şi norma specială (excepţia). Acest raport este exprimat prin adagiul generalia specialibus non derogant, specialia generalibus derogant, adică, printr-o normă juridică generală, nu se poate deroga de la o normă juridică specială, dar printr-o normă juridică specială, se poate deroga de la o normă juridică generală.      - Unde norma juridică nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Ex.: art. 14 alin. 1 din Decretul 31/1954: Domiciliul minorului (subl. ns.) este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care locuieşte statornic. Întrucât în textul normei juridice se foloseşte termenul generic minorului, înseamnă că norma juridică respectivă se aplică atât minorului sub 14

Page 5: Argumente Juridice. Interpret Area Legilor

ani cât şi minorului între 14 şi 18 ani, fără distincţie.      - Normele juridice trebuie interpretate în sensul aplicării lor, nu în sensul neaplicării (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat). Ex. art 978 din Codul civil: Când o cauză este primitoare de două înţelesuri, se interpretează în sensul ce poate avea un efect, iar nu în acela ce n-ar putea produce nici unul.   Studiul şi interpretarea logică a normelor juridice utilizează următoarele argumente:      - argumentul per a contrario (qui decit de uno negat de altero);      - argumentul reducerii la absurd (ad absurdum);      - argumentul a fortiori (a fortiori rationem: qui potest plus potest minus);       - argumentul de analogie (ubi eadem est ratio, eadem lex esse debet).   Argumentul per a contrario valorifică regula logicii potrivit căreia atunci când se afirmă ceva, se neagă contrariul. Expl.: art. 5 din Codul civil: Nu se poate deroga prin convenţii sau dispoziţii particulare, de la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri. Per a contrario, prin convenţii sau dispoziţii particulare se poate deroga de la celelalte legi care nu interesează ordinea publică şi bunele moravuri; art. 611 din Codul civil: Unul din vecini nu poate face, fără consimţământul celuilalt, în nici într-un chip, fereastră sau deschidere într-un zid comun. Per a contrario, rezultă că se poate cu consimţământ; art. 27 din Codul familiei: La încheierea căsătoriei, viitorii soţi vor declara, în faţa delegatului de stare civilă, numele pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie. Soţii pot să-şi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei, să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite. Per a contrario, soţii nu pot lua un nume străin de numele lor, nici nu se  poate ca unul dintre ei să-şi păstreze numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt să-şi ia numele lor reunite.   Argumentul reducerii la absurd (ad absurdum) se bazează pe faptul că prin teza de demonstrat se infirmă teza pe care acesta o contrazice şi se pune în evidenţă absurditatea la care s-ar ajunge dacă s-ar admite o altă interpretare. Ex.: art. 638 din Codul civil: Orice servitute este stinsă când fondul către care este datorită şi acela ce o datorează cad în aceeaşi mână. Prin aplicarea argumentului ad absurdum, rezultă că menţinerea unui raport juridic de servitute în asemenea caz nu ar avea sens.   Argumentul a fortiori se bazează pe faptul că, în anumite situaţii, se ajunge la extinderea aplicării unei norme juridice la un caz nereglementat expres, deoarece raţiunile care au fost avute în vedere la emiterea acelei norme juridice se găsesc cu mai multă tărie în cazul dat. Cu alte cuvinte: cine poate mai mult poate şi mai puţin. Ex.: art. 149 din Codul de procedură penală: Durata arestării inculpatului nu poate depăşi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în condiţiile legii. Prin aplicarea argumentului a fortiori, rezultă că arestarea inculpatului poate să fie şi pentru o durată mai mică de 30 de zile.; art  40 alin. 1 şi 2 din Codul familiei: La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul care, potrivit art. 27, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ, să poarte acest nume. A fortiori, rezultă, cu atât mai mult, că această posibilitate trebuie să fie recunoscută şi soţului supravieţuitor.; art. 1536 alin. 1 din Codul civil: Mandatul conceput în termeni generali cuprinde numai actele de administraţie. A fortiori, rezultă că mandatul conceput în termeni generali este valabil şi pentru acte de conservare, întrucât prin ele profită numai reprezentatul.   Argumentul de analogie (per a pari) are în vedere faptul că unde există aceleaşi raţiuni trebuie aplicate aceleaşi norme juridice, aceleaşi soluţii. Cu alte cuvinte: atunci când există situaţii identice trebuie să existe şi soluţii identice, conform postulatului că unde există aceeaşi raţiune trebuie să existe aceeaşi soluţie. Ex.: art. 20 din Codul familiei: Căsătoria încheiată împotriva dispoziţiilor privitoare la vârsta legală nu va fi declarată nulă dacă, între timp, acela dintre soţi care nu avea vârsta cerută pentru căsătorie a împlinit-o ori dacă soţia  a dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată. Prin extindere, această soluţie se poate aplica şi altor acte juridice ori de câte ori cauza lor de nulitate relativă a dispărut.; art. 969 alin. 2 din Codul civil: Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege. Prin interpretarea pe baza argumentului per a pari, această prevedere se aplică şi contractelor, dar şi actelor juridice unilaterale.; art. 970 din Codul civil: Convenţiile trebuie executate cu bună credinţă. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările, pe care echitatea, obiceiul sau legea le dă obligaţiei, după natura sa. Prin argumentare per a pari, această prevedere se aplică atât contractelor, cât şi actelor juridice unilaterale.

Metoda istorică

   Metoda istorică are în cuprinsul ei totalitatea procedurilor şi operaţiunilor metodologice cu ajutorul cărora se poate stabili sensul unei norme juridice în funcţie de esenţa ei, luând în considerare occasio legis, adică totalitatea împrejurărilor sociale şi juridice care au stat la baza elaborării normei juridice. Prin această metodă se poate determina voinţa legiuitorului care a emis norma juridică.    În principiu, metoda istorică cuprinde: studierea expunerii de motive făcute cu prilejul adoptării normei juridice, expunere din care rezultă raţiunile pentru care legiuitorul a adoptat respectiva normă juridică, studierea procesului verbal (stenogramei) dezbaterilor, studierea reacţiilor din presa vremii, a situaţiei economice, politice şi sociale a vremii. 

Page 6: Argumente Juridice. Interpret Area Legilor

Metoda teleologică 

   Metoda teleologică contribuie la descoperirea sensului unei dispoziţii legale neclare prin luarea în considerare a scopului normei juridice, a raţiunii ei (ratio legis) de a fi. Această raţiune a normei juridice se mai numeşte şi spiritul legii.    Pentru a studia şi interpreta corect o normă juridică, este foarte important să sesizăm în mod clar raţiunea normei juridice, să recunoaştem care sunt interesele pe care norma juridică tinde să le protejeze, care sunt abuzurile pe care vrea să le împiedice, care este rezultatul politic sau social pe care respectiva normă juridică tinde să-l realizeze.    Metoda teleologică poate fi folosită în practica juridică pentru a obţine o extindere sau o restrângere a aplicării normei juridice (ubi eadem ratio, ibi idem ius, sau cessante ratione legis, cessat lex ipsa). Primul adagiu îşi găseşte reflectarea în art. 3 din Codul civil: Judecătorul care va refuza a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va fi urmărit ca fiind culpabil de denegare de dreptate, iar cel de al doilea are sensul că o lege nu trebuie să producă mai multe efecte decât o îndreptăţeşte raţiunea ei de a fi.

Metoda comparativă

   Metoda comparativă cuprinde operaţiunile cu ajutorul cărora se stabilesc atât elementele identice cât şi cele divergente dintre normele juridice.    Această metodă se bazează pe faptul că dreptul, prin natura lui, este o realitate sistematică în care normele juridice trebuie să existe într-o legătură logică şi armonică, concretizată în relaţii de conducere, subordonare şi supraordonare.    Prin această metodă se verifică respectarea de către norma juridică a poziţiei sale în ierarhia normelor juridice, în cadrul sistemului juridic şi chiar concordanţa dintre aceasta şi principiile fundamentale ale dreptului. Această metodă îşi găseşte aplicabilitatea în controlul legalităţii actelor administrative, în controlul constituţionalităţii legilor şi în procesul de realizare a justiţiei. 

Metoda cantitativă (statistică) 

   Metoda cantitativă (statistică) cuprinde procedurile cu ajutorul cărora se ţine evidenţa legislaţiei, a soluţiilor juridice, a fenomenului infracţional, etc.    Această metodă contribuie la perfecţionarea sistemului juridic, a activităţilor practice de realizare a dreptului şi presupune folosirea datelor şi tehnicilor statistice în studierea fenomenelor juridice.

Metoda prospectivă (de previziune) 

   Metoda prospectivă (de previziune) cuprinde totalitatea procedurilor utilizate pentru stabilirea necesităţii adoptării de norme juridice noi.